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監(jiān)獄減刑容易嗎(監(jiān)獄里面勞動(dòng)減刑一般能減多少)

這很難定義減刑容不容易,一般減刑是要符合條件的,在服刑期間犯罪者遵守監(jiān)規(guī),并接受教育改造,確有悔改的表現(xiàn),那么是可以申請(qǐng)減刑的,如果有重大立功的表現(xiàn)也是可以依法的申請(qǐng)。

一般在監(jiān)獄減刑容易嗎

現(xiàn)在坐牢不是很難減刑,只會(huì)針對(duì)于適用減刑的犯罪人員。

減刑只適用于被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子。只要是被判處上述四種刑罰之一的犯罪分子,無論其犯罪行為是故意還是過失,是重罪還是輕罪,是危害國家安全罪還是其他刑事犯罪,如果具備了法定的減刑條件都可以減刑。

《刑法》

第七十八條 被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,在執(zhí)行期間,如果認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn)的,或者有立功表現(xiàn)的,可以減刑;有下列重大立功表現(xiàn)之一的,應(yīng)當(dāng)減刑:

(一)阻止他人重大犯罪活動(dòng)的;

(二)檢舉監(jiān)獄內(nèi)外重大犯罪活動(dòng),經(jīng)查證屬實(shí)的;

(三)有發(fā)明創(chuàng)造或者重大技術(shù)革新的;

(四)在日常生產(chǎn)、生活中舍己救人的;

(五)在抗御自然災(zāi)害或者排除重大事故中,有突出表現(xiàn)的;

(六)對(duì)國家和社會(huì)有其他重大貢獻(xiàn)的。

減刑以后實(shí)際執(zhí)行的刑期不能少于下列期限:

(一)判處管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;

(二)判處無期徒刑的,不能少于十三年;

(三)人民法院依照本法第五十條第二款規(guī)定限制減刑的死刑緩期執(zhí)行的犯罪分子,緩期執(zhí)行期滿后依法減為無期徒刑的,不能少于二十五年,緩期執(zhí)行期滿后依法減為二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。

一般被刑事訴訟判刑嗎

刑事訴訟不一定是要判刑,如果有情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪、犯罪已過追訴時(shí)效期限、經(jīng)特赦令免除刑罰、依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的可以不被判刑。

《刑事訴訟法》

第十六條 有下列情形之一的,不追究刑事責(zé)任,已經(jīng)追究的,應(yīng)當(dāng)撤銷案件,或者不起訴,或者終止審理,或者宣告無罪:

(一)情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;

(二)犯罪已過追訴時(shí)效期限的;

(三)經(jīng)特赦令免除刑罰的;

(四)依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的;

(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;

(六)其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

舉證責(zé)任的概念

刑事訴訟中的舉證責(zé)任就是公訴方和辯護(hù)方在審判中向法庭提供證據(jù)證明其主張之案件事實(shí)的責(zé)任。舉證責(zé)任的概念包括三層含義:

第一,就事實(shí)主張?zhí)峁┳C據(jù)的責(zé)任,又稱為舉證的行為責(zé)任;

第二,用充分證據(jù)說明其事實(shí)主張的責(zé)任,又稱為舉證的說服責(zé)任;

第三,當(dāng)不能提供充分證據(jù)而且案件事實(shí)未能查清時(shí)承擔(dān)不利后果的責(zé)任,又稱為舉證的結(jié)果責(zé)任。理解舉證責(zé)任的概念,應(yīng)該注意以下三個(gè)問題:

(一)舉證責(zé)任與證明責(zé)任

舉證責(zé)任和證明責(zé)任是兩個(gè)密切相關(guān)又有所區(qū)別的概念。在兩者關(guān)系的問題上,學(xué)界有不同的觀點(diǎn)。有人認(rèn)為,證明責(zé)任與舉證責(zé)任是完全相同的概念,可以互相替用;有人認(rèn)為,證明責(zé)任與舉證責(zé)任是兩個(gè)并列的概念,舉證責(zé)任的主體是當(dāng)事人,證明責(zé)任的主體是執(zhí)法和司法人員;還有人認(rèn)為,證明責(zé)任和舉證責(zé)任是相容概念,前者包括后者。上述三種觀點(diǎn)各有側(cè)重,其實(shí)都有一定道理。從字面上看,舉證的含義是舉出證據(jù)或者提供證據(jù);證明的含義是用證據(jù)來表明或者說明。因此,嚴(yán)格地說來,舉證責(zé)任只是舉出證據(jù)的責(zé)任,證明責(zé)任則是運(yùn)用證據(jù)證明案件事實(shí)的責(zé)任,兩者的側(cè)重顯然有所不同。不過,如果進(jìn)一步分析其實(shí)質(zhì)內(nèi)涵,人們就會(huì)發(fā)現(xiàn)兩者其實(shí)相去并不遠(yuǎn),因?yàn)榕e證的目的也是要用證據(jù)證明案件事實(shí),而證明也就包含了舉出證據(jù)的意思。離開證明案件事實(shí)的目的,舉證便成了毫無意義的行為;沒有人舉出證據(jù),證明也就是一句空話。由此可見,證明離不開舉證;舉證也離不開證明。證明必須以舉出證據(jù)為基礎(chǔ);而舉證的目的也就是為了證明案件事實(shí)。雖然舉證和證明這兩個(gè)概念的字面含義確有不同,但是人們?cè)陂L期使用舉證責(zé)任這個(gè)概念的時(shí)候已經(jīng)賦予它“證明”的含義。人們講的舉證責(zé)任實(shí)際上就包有證明責(zé)任的含義,即不僅指舉出證據(jù)的行為責(zé)任,而且包括說服責(zé)任和結(jié)果責(zé)任。既然人們?cè)陂L期的語言習(xí)慣中已經(jīng)把它們當(dāng)作同義詞來使用,現(xiàn)在似乎沒有強(qiáng)行改變的必要。至于這兩個(gè)概念中究竟哪個(gè)更好,由于人們?cè)谒痉▽?shí)踐中已經(jīng)習(xí)慣于舉證責(zé)任的說法,所以筆者贊成使用舉證責(zé)任的概念。

(二)舉證責(zé)任與事實(shí)主張

舉證責(zé)任與事實(shí)主張是密切關(guān)聯(lián)的。就訴訟而言,沒有事實(shí)主張,就沒有舉證責(zé)任,而且舉證的內(nèi)容就是由事實(shí)主張所決定的。正因?yàn)閮烧哧P(guān)系密切,所以有人認(rèn)為,舉證責(zé)任在行為責(zé)任、說服責(zé)任和結(jié)果責(zé)任之外,還應(yīng)當(dāng)包括主張責(zé)任,即提出事實(shí)主張的責(zé)任。筆者認(rèn)為,這種觀點(diǎn)值得商榷。誠然,舉證責(zé)任是以事實(shí)主張為基礎(chǔ)的,承擔(dān)舉證責(zé)任的人都要提出一定的事實(shí)主張,否則,舉證責(zé)任就成了無本之木。但是,提出事實(shí)主張是承擔(dān)舉證責(zé)任的前提,不是舉證責(zé)任的內(nèi)容。這兩個(gè)問題不應(yīng)混為一談。

在刑事審判中,公訴方提出事實(shí)主張的范圍應(yīng)當(dāng)包括被告人犯了什么罪,犯的是一罪還是數(shù)罪,以及有無應(yīng)當(dāng)從重、從輕或減輕處罰的情節(jié)等。對(duì)于舉證責(zé)任來說,這有兩層含義:其一,由于事實(shí)主張是確定舉證責(zé)任的基礎(chǔ),所以公訴方對(duì)上述事實(shí)主張承擔(dān)舉證責(zé)任;其二,由于被告人無罪不屬于公訴方的事實(shí)主張范圍,所以公訴方不承擔(dān)證明被告人無罪的舉證責(zé)任。

這里還有一個(gè)值得思考和研究的問題,即公訴方的事實(shí)主張應(yīng)否包括“求刑權(quán)”。所謂“求刑權(quán)”,就是 公訴人在起訴中向法官提出具體量刑建議的權(quán)利。筆者認(rèn)為,公訴人在起訴中可以根據(jù)案件和被告人的具體情況向法官提出量刑建議。特別是在適用簡易程序的案件以及被告人自首、自愿坦白等可以從輕或減輕處罰的案件中,公訴人有權(quán)提出量刑建議,有助于檢察機(jī)關(guān)更好地行使公訴權(quán)。然而,量刑建議不屬于事實(shí)主張的范圍,當(dāng)然也不屬于舉證責(zé)任的范圍。

(三)舉證責(zé)任與證據(jù)展示

舉證責(zé)任與證據(jù)展示也是兩個(gè)相關(guān)概念。所謂證據(jù)展示,就是在審判開始之前,訴訟雙方按照一定規(guī)則和 程序把己方證據(jù)告知對(duì)方,以便對(duì)方在開庭前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。證據(jù)展示的范圍一般都是與舉證責(zé)任的范圍相 一致的。具體來說,公訴方應(yīng)該將其證明被告人有罪以及罪重或罪輕的證據(jù)向辯護(hù)方展示;辯護(hù)方應(yīng)該將支持 其承擔(dān)舉證責(zé)任的具體事實(shí)主張(參見下文中的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移和倒置)的證據(jù)向公訴方展示。但是,公訴方應(yīng) 否向辯護(hù)方展示其發(fā)現(xiàn)、收集或掌握的可能證明被告人無罪的證據(jù),則是一個(gè)很值得研討的問題。有人認(rèn)為, 公訴方只須向辯護(hù)方展示其將在審判中使用的證據(jù),無罪證據(jù)是公訴方不會(huì)使用的證據(jù),因此無須展示。有人 認(rèn)為,為了更有效地保護(hù)被告人的合法權(quán)利和防止錯(cuò)判無辜,公訴方必須向辯護(hù)方展示其全部證據(jù),包括其不打算在審判中使用的可能證明被告人無罪的證據(jù)。筆者無意在此對(duì)證據(jù)展示的問題做詳細(xì)的論述,只想談一談 與舉證責(zé)任有關(guān)的問題。

我國現(xiàn)行的法律沒有就證據(jù)展示做出明確的規(guī)定,但是法律規(guī)定偵查機(jī)關(guān)有義務(wù)收集被告人有罪和無罪的證據(jù)。根據(jù)法律規(guī)定的精神,公訴方即使不必主動(dòng)向辯護(hù)方展示其不準(zhǔn)備在審判中使用的證據(jù),也不應(yīng)向辯護(hù)方隱瞞其發(fā)現(xiàn)、收集或掌握的可能證明被告人無罪的證據(jù)。這可以視為一種消極的“證據(jù)展示”義務(wù)。換言之 ,如果辯護(hù)方要求公訴方“展示”其掌握的可能證明被告人無罪的證據(jù),公訴方就應(yīng)當(dāng)“展示”。但是,接下 來的問題是公訴方應(yīng)當(dāng)如何“展示”,以及在什么時(shí)間和地點(diǎn)“展示”。

目前在司法實(shí)踐中有一種讓公訴人倍感尷尬的作法。有的辯護(hù)律師在庭審調(diào)查過程中要求公訴人當(dāng)庭宣讀 一份可能證明被告人無罪的證人證言。這份證言在公訴方掌握的案卷之中,但是公訴人認(rèn)為該證言不可信,沒 有提交法庭。辯護(hù)律師的這種要求往往能夠得到法官的支持,但確使公訴人陷入兩難的境地。如果公訴人不同 意宣讀,那就有隱瞞無罪證據(jù)之嫌;如果公訴人同意宣讀,那其行為就有些滑稽,因?yàn)樗摹霸V訟主張”是被 告人有罪,而他卻當(dāng)庭宣讀被告人無罪的證言。誠然,如果我國普遍實(shí)現(xiàn)了證人出庭作證,公訴人就可以免除 這種尷尬,但司法實(shí)踐的現(xiàn)狀使我們還無法奢言證人出庭。于是,公訴人在這種情況下應(yīng)否宣讀,就成了我們必須解答的問題。

筆者認(rèn)為,上述“證據(jù)展示”的義務(wù)和舉證責(zé)任并不能等同。公訴方對(duì)其掌握的無罪證據(jù)有“展示”義務(wù),并不等于說就有舉證責(zé)任。既然公訴方?jīng)Q定提起公訴,那就說明公訴方認(rèn)為被告人有罪,認(rèn)為那些無罪證據(jù)不可靠或不足信。既然公訴方的事實(shí)主張不包括被告人無罪,那么公訴人就不應(yīng)承擔(dān)被告人無罪的舉證責(zé)任。

如果辯護(hù)方認(rèn)為有必要在法庭上出示某個(gè)無罪證據(jù),不管這個(gè)證據(jù)是在辯方的掌握之中還是在控方的掌握之中 ,這都屬于辯護(hù)方的舉證,而不屬于公訴方的舉證。由此可見,辯護(hù)律師或法官在審判中要求公訴人宣讀無罪 證言的作法不符合舉證責(zé)任的分配原則。如果一定要有人代替證人在法庭上宣讀該證言,那也應(yīng)該讓辯護(hù)律師 宣讀。

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